助力温州金改 金融审判八大问题亟待解决

2012-11-29 09:51810

因为温州只是浙江的一个地区,我们的裁判尺度并不能使用于其他地区,我本人的发言也不能代表温州中院的裁判标准,所以,下面所讲的一些问题主要是从思考的角度给大家提一些思路,来听取大家的意见。

  对于金融审判实务问题探究,我准备了八个问题。

  因为温州只是浙江的一个地区,我们的裁判尺度并不能使用于其他地区,我本人的发言也不能代表温州中院的裁判标准,所以,下面所讲的一些问题主要是从思考的角度给大家提一些思路,来听取大家的意见。

  但是我感觉要讲的八个问题,还是比较有实践和理论的争议价值的。

  1、金融机构能否向社会投资者转让债权

  “央行和银监会意见相左”

  金融债权转让以后,并没有增加债务人的负担,也不会因此扰乱金融秩序。所以是否可以尝试突破以往的认识,保护受让人享有转让人的全部原有权利。

  第一个是金融机构向贷款担保人或社会投资者转让金融债权的问题。

  转让金融债权并不是一个新问题,这是由于四大资产管理公司已经成立很久,但金融机构向贷款担保人或社会投资者转让金融债权的问题却是一个新问题。

  这个问题在银监会给广东的一个批复中提过,不过目前在实践中还存在一些争议,但这个问题又跟我们现在的金改或者说怎样快速降低银行不良债权有比较大的关联,有现实需求。

  为什么特别点出“贷款担保人”,因为现在银行的贷款跟以往不一样,它经常有多个担保人,比如说主债务人他自己提供了资产抵押还有其他保证,特别是融资性担保公司等保证,一旦这种案子案发,银行往往要求融资性担保公司直接代偿,因为对抵押物的处理需要一个时间,但是如果融资性担保公司直接代偿,它对主债务人提供的抵押物是没有优先受偿权的,而只能向主债务人追偿。这种情况下,向贷款担保人或者其他社会投资者转让金融债权,在目前温州就具有巨大的现实需求。

  针对这类现实需求,温州市政府专门在《加强房地产等财产抵(质)押登记管理工作补充规定》中作出规定,当债务人到期未能履行债务出现融资性担保机构代偿请求情形时,允许金融机构先将主债权及相应房地产等财产的抵(质)押权转让给融资性担保机构,使融资性担保机构取得优先受偿的权利。也就是说,如果代偿只能是普通追偿权,一旦它以转让方式获得债权,那么从权利随之转移,想构建这么一种模式。

  我们来看一下,这种模式目前在立法层面上,法律和司法解释对银行对外转让不良债权并无禁止性的规定。而在规章的层面,央行和银监会的意见是相左的。央行在2001年答复上海分行的银办行2001(648号)《关于商业银行借款合同项下债权转让有关问题的批复》中规定,未经许可,禁止商业银行向非金融机构转让债权。而银监会办公厅在银监办发2009年(24号)向广东的批复中明确,“对商业银行向社会投资者转让贷款债权没有禁止性规定,转让合同具有合同法上的效力。”

  那么,我们对这个问题是这么思考的:即合同法规定了债权可以转让,银监会的文件又迟于央行的文件,而且与该问题相关的职能目前逐步从央行转移到银监会,所以可以考虑根据银监会的规定来认定合同效力。也就是说,这种操作方式在原则上是可行的。

  这种模式如果可行,今后民间资本其实也多了一个投资渠道,因为一个有抵押的银行债权实际上是有一定保障的,从银行受让的民间投资者可以期望得到下一步的增值收益。

  但上述的原则上可以转让,只是一个原则方向,具体到操作层面,事实上还有很多的困惑,这个困惑来自于金融债权的特殊性,在具体的操作层面上我认为还有以下的困惑。

  第一,在全价转让的情况下是否允许协议转让,也就是是否允许不经拍卖、招标等公开方式来进行直接协议转让的问题,在我认为可以作为依据的银监会答复中有相关规定,银监会发的2009年24号文规定:“商业银行向社会投资者转让贷款应当采取拍卖等公开形式,以形成公允的价格。”

  我认为对这个条文应做这样的理解:这里虽然规定了应该采取拍卖等公开形式,但目的是为了形成公允的价格,并不意味着对协议转让方式的绝对禁止,所以在全价转让情况下,已经不可能导致金融资产的流失,已经足以形成公允的价格。为节约交易成本和操作便捷,以及考虑到贷款担保人的定向转让需求,所以是否可以考虑在全价转让的情况下支持协议转让的效力。

  第二点也是比较敏感的一个点,就是说受让人能不能主张受让之后的利息、逾期利息和复利问题,在以往的金融不良债权的这个处置实践中,法院大多判决从四大资产管理公司再次受让不良贷款的社会投资者,没有再获得利息的权利。

  是什么意思呢?四大资产管理公司从银行受让债权之后,它可以按照银行的合同约定进行计息,但是四大资产管理公司把有些金融债权通过拍卖或者其他形式整体转让给其他社会投资者后,从受让之日起停止计息。

  理由是什么呢?理由是认为收取逾期利息与复利的权利专属金融机构,合同法规定专属于债权人的权利不得转让。

  但是,刚才讲过了如果在全价转让的情况下停止计息,那么受让人将缺乏受让的动力,所以在全价转让的情况下一旦停止计息,会使这种全价转让根本在现实中不具有可操作性。

  我考虑,实际上在民间借贷等司法实践中,已经事实上保护债权人收取逾期利息的权利,因此收取逾期利息的权利专属于金融机构,这本身就值得商榷。

  另外,金融债权转让以后,并没有增加债务人的负担,也不会因此扰乱金融秩序。所以是否可以尝试突破以往的认识,保护受让人享有转让人的全部原有权利。

  2、委托理财保底条款有无效力

  民间资本委托投资待解

  在目前的司法实践中,对银行理财产品(广义上讲银行理财产品也是一种委托投资)的保底条款是认可的。除此之外,对其他委托投资合同中的保底条款,多数引用最高人民法院民二庭关于审理证券、期货、国债市场中委托理财案件保底条款无效的观点,以及参照最高人民法院关于名为联营、实为借贷属无效的司法解释,认定为无效。

  第二个问题,社会投资者委托资产管理公司等进行投资的保底条款的效力。

  金改当中,最重要的一个问题就是要解决两多两难问题,所谓两多两难,就是民间资本多却投资难、中小企业多却融资难的问题。

  其中,社会投资者委托资产管理公司等进行投资,事实上也是今后民间资本的一个出路。但是以温州为例,大量的民间资金呈相对分散状态,并非少量人群拥有绝大多数的民间资金,在温州拥有几十万元到几百万元的人群是最多的,可以说以数百万人来计,这么多的人,他们中的绝大多数是没有能力去直接进行股权投资、创业投资以及与他人以股份合作等方式来进行直接投资的,他们今后可能的一个投向,就是委托资产管理公司等专业机构来进行投资。

  目前,温州已经成立了三家民间资本管理公司,而且陆续还要成立,它的主要经营范围之一就是接受社会大众的委托,投资于股权、项目合作等实体经济。

  温州的投资者还有一个特点,也就是对被投资公司财务管理的普遍不信任,认为公司和其老板就是一个人的两个口袋,你这边的口袋跟那边口袋之间,你是想怎么摸就怎么摸,其中民众或投资者很难去搞清楚这之间的财务界限。

  基于前面所讲的投资者的两个特点,如果没有投资保底条款,将很难吸引到民间资金的投入。

  在目前的司法实践中,对银行理财产品(广义上讲银行理财产品也是一种委托投资)的保底条款是认可的。除此之外,对其他委托投资合同中的保底条款,多数引用最高人民法院民二庭关于审理证券、期货、国债市场中委托理财案件保底条款无效的观点,以及参照最高人民法院关于名为联营、实为借贷属无效的司法解释,认定为无效。如果按照这种做法,将使民间资金委托资产管理公司投资这一金改措施难以推进。

  所以,我也在考虑以下的理由能不能成立:也就是说双方当事人签订保底条款是出于对资产管理公司审慎管理的要求,以及对民间投资者本金利益保护作为目的,双方意思表示真实,并非以投资为名、行借贷之实,投资者以免除全部或者部分利息作为对价,去换取或然性的可能取得的高额利润,符合民法规定的公平原则,在双方约定的投资领域不属于最高法院民二庭所述的证券、期货、国债领域时,是否可以考虑对相关的保底条款的效力予以支持。

  当然,为了防止保底条款的异化,还应当考虑对超过四倍利息的保底回报约定进行限制。

  3、超四倍利率民间借贷怎么办

  “可依债务履行情况作判决”

  对债务履行完毕后,借款人以利息超出司法保护幅度为由,起诉请求出借人返还已支付的利息的,一般不予支持,这是为了维护交易的稳定性,如果允许一个已经履行完毕的债务再去起诉将会引发无数的诉争。

  对于债务尚未履行完毕的,也就是说对于那些出借人起诉到法院的案件,以职权审查借款人已经支付的利息是否超过四倍利率标准,如果借款人已经支付的利息超过四倍利率标准的,超出部分应当冲抵本金,这应当也是一种先行先试的有益尝试。

  第三个问题,对高利贷利息的规制——高息抵本的问题。

  目前的理论界对最高法院司法解释中四倍利率的限制有着不认可的声音,有人认为四倍利率是一个拍脑袋的发明,也有人说为什么不是三倍,为什么不是五倍,为什么不是三点五倍,为什么不是四点五倍,为什么四倍就合理呢,是怎么测算出来的?

  但是我也说一句,为什么我们及格是60分,不是59分,也不是61分,60分跟59分就相差一分,为什么一个就可以及格,一个就要留级呢,所以很多问题要从不同的角度去看。

  从我们在温州的亲身感受以及司法实践中的认识来看,高利贷事实上是具有非常严重的社会危害性。温州人形象地把这些职业放贷者叫做“老高”,这么说的时候事实上就是一种有相对贬义的说法了,其实民众对高利贷也是持着一种否定的态度。

  高利贷已经对社会正常的经济生活秩序造成了恶劣的影响,很多企业主一旦因为资金周转不灵而借了高利贷,就会背上越来越重的利息包袱而走上不归路。部分民众热衷于击鼓传花式的“博傻”(即人们之所以完全不管某个东西的真实价值而愿意花高价购买,是因为他们预期会有一个更大的傻瓜会花更高的价格从他们那儿把它买走)借贷,高利借入以更高利借出,一个环节资金链断裂就会导致链条上的众多民众陷入债务危机。

  因此,维护社会公平与稳定的利益,已经超出了维护当事人意思自治的利益。我们知道在法律上有很多的利益,这些利益可能发生冲突,这时候我们需要去权衡某一个特定的时间段,某一个特定的空间之内,哪一种利益是我们应当更加去维护的。所以,司法应当更加主动地介入高利借贷的风险调控。

  对民间借贷超出同期同档次贷款利率四倍的利息不予保护的司法标准,是与社会的平均利润率相适应的,已经形成社会共识,也取得了积极的社会效果。

  还需要考虑的是进一步的问题,对借款人已经支付的超过四倍的利息怎么办?尽管没有法律法规与司法解释的明确规定,但可以考虑尝试以债务是否履行完毕作为时间结点,来确定是否应当予以调整。

  对债务履行完毕后,借款人以利息超出司法保护幅度为由,起诉请求出借人返还已支付的利息的,一般不予支持,这是为了维护交易的稳定性,如果允许一个已经履行完毕的债务再去起诉将会引发无数的诉争。

  对于债务尚未履行完毕的,也就是说对于那些出借人起诉到法院的案件,以职权审查借款人已经支付的利息是否超过四倍利率标准,如果借款人已经支付的利息超过四倍利率标准的,超出部分应当冲抵本金,这应当也是一种先行先试的有益尝试。

  这种观点在实务中得到一定的实证支持。从前阶段温州两级法院以这样的观点来解决的民间借贷纠纷案件的判后情况来看,当事人与社会大众对此是能够接受的,至今没有发现当事人因为法院这样判决而提出上诉和申诉的。

  4、信用证和承兑汇票违规融资中合同效力

  不能仅以贸易背景

  否定合同效力

  信用证关系与票据关系均具有独立于基础关系的性质,而且金融机构不具有审查贸易背景真实性的能力与义务,所以不能仅仅以贸易背景不真实为由来否定主合同以及担保合同的效力。

  第四个问题,违规操作的信用证与承兑汇票融资中合同效力与担保人责任认定。

  这个问题我不知道杭州或者浙江省内其他地方怎么样,但是应该说也具有一定的温州特色。

  温州一些企业老板以100%的保证金在银行开信用证,跨境从境外银行融资利用国际利差无风险套利。由于以往这种无风险套利模式给银行的信心,银行逐步同意将保证金从100%降到50%、30%、20%,改为提供其他担保。但是,一旦资金链断裂不能还款的时候,也就爆发了温州信用证融资中的违约潮。银行承兑汇票也是类似。

  信用证和承兑汇票融资领域已经成了金融信贷违约的重灾区。这类案件虽然在金融案件中数量占的不多,但标的额占了非常大的一个比例。这部分融资的违约比例也远远高于传统的贷款融资,目前在温州该类融资已形成不良债务达数百亿元。

  单从温州中院受案的情况看,过去五年我们信用证纠纷一共受理不到10件,而从去年9月到今年10月短短一年一个月的时间就受理信用证纠纷249件,标的额达到40亿元。信用证、承兑汇票已经从传统的结算手段实际演变为了融资手段,成为金融机构与融资者规避贷款规模控制的捷径,在实践中可以说相当比例的信用证与承兑汇票并没有真实的贸易背景,类似于自己卖给自己或者说左手卖给右手。

  甚至有一些更加离谱的,连提供给金融机构审核的单据包括作为国内信用证项下单据的增值税发票以及涉外信用证项下提单、仓单都是伪造的。

  我刚才介绍的,这种没有贸易背景的左手卖给右手,最起码还有一单货的存在,有一张仓单或提单,但有些连这一单货的成本都想把它省掉,因为一单货押在仓库里,就是白白压在那里这也是成本,所以就出现了伪造单据的情况发生。

  在起诉到法院的很多案件中担保人据此(贸易背景虚假以及单据伪造)提出了免责或合同无效、主债务人涉嫌犯罪等抗辩。

  我是这样考虑的,首先信用证关系与票据关系均具有独立于基础关系的性质,而且金融机构不具有审查贸易背景真实性的能力与义务,所以不能仅以贸易背景不真实为由来否定主合同以及担保合同的效力。作为一个银行的信贷员,是很难去发现到底是左手卖给右手还是真实的贸易关系。

  其次,伪造单据的情况相对比较复杂,考虑到主债务人融资意思表示真实,虽然他们伪造单据来融资,但除非资金链断裂确实无法归还,通常都会主动归还到期的融资款,一单接着一单做,他并不具有把这笔钱骗走的非法占有的目的。所以在一般情况下,也不宜对合同效力予以否定,对于一些特殊的情况可以再探讨。

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